Перейти на главную страницу

СУДЕБНАЯ СПРАВОЧНАЯ
[Суды общей юрисдикции] [Мировые судьи] [Арбитражные суды] [Конституционные суды] [Третейские суды] [Прокуратура]  [Адвокаты] [Следственный комитет] [Судебные приставы] [Европейский суд по правам человека]
 Главная / Библиотека Юриста / Классические труды отечественных цивилистов   
     

Список книг

Базанов И.А.
Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения в вотчинном праве в связи с современным строем народного хозяйства.
Венедиктов А.В.
Избранные труды по гражданскому праву. Т. 1
Венедиктов А.В.
Избранные труды по гражданскому праву. Т. 2
Грибанов В.П.
Осуществление и защита гражданских прав
Иоффе О.С.
Избранные труды по гражданскому праву:
Из истории цивилистической мысли.
Гражданское правоотношение.
Критика теории "хозяйственного права"
Кассо Л.А.
Понятие о залоге в современном праве
Кривцов А.С.
Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном гражданском праве
Кулагин М.И.
Избранные труды по акционерному и торговому праву
Лунц Л.А.
Деньги и денежные обязательства в гражданском праве
Нерсесов Н.О.
Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве
Пассек Е.В.
Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве
Петражицкий Л.И.
Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права
Победоносцев К.П.
Курс гражданского права.
Первая часть: Вотчинные права.
Победоносцев К.П.
Курс гражданского права.
Часть вторая:
Права семейственные, наследственные и завещательные.
Победоносцев К.П.
Курс гражданского права.
Часть третья: Договоры и обязательства.
Покровский И.А.
Основные проблемы гражданского права
Покровский И.А.
История римского права
Серебровский В.И.
Избранные труды по наследственному и страховому праву
Суворов Н.С.
Об юридических лицах по римскому праву
Тарасов И.Т.
Учение об акционерных компаниях.
Рассуждение И. Тарасова, представленное для публичной защиты на степень доктора.
Тютрюмов И.М.
Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената
и комментариями русских юристов.
Книга первая.
Тютрюмов И.М.
Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената
и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов.
Книга вторая.
Тютрюмов И.М.
Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената
и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов.
Книга третья.
Тютрюмов И.М.
Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената
и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов.
Книга четвертая.
Тютрюмов И.М.
Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената
и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов.
Книга пятая.
Цитович П.П.
Труды по торговому и вексельному праву. Т. 1:
Учебник торгового права.
К вопросу о слиянии торгового права с гражданским.
Цитович П.П.
Труды по торговому и вексельному праву. Т. 2:
Курс вексельного права.
Черепахин Б.Б.
Труды по гражданскому праву
Шершеневич Г.Ф.
Наука гражданского права в России
Шершеневич Г.Ф.
Курс торгового права.
Т. I: Введение. Торговые деятели.
Шершеневич Г.Ф.
Курс торгового права.
Т. II: Товар. Торговые сделки.
Шершеневич Г.Ф.
Курс торгового права. Т. III: Вексельное право. Морское право.
Шершеневич Г.Ф.
Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс.
Шершеневич Г.Ф.
Учебник русского гражданского права. Т. 1
Шершеневич Г.Ф.
Учебник русского гражданского права. Т. 2
Энгельман И.Е.
О давности по русскому гражданскому праву:
историко-догматическое исследование

« Предыдущая | Оглавление | Следующая »

Кривцов А.С.
Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном гражданском праве


Введение

Иногда та цель, к которой стремится обещатель, является достигнутой уже в самый момент общения. Это имеет место в том случае, когда обязательство заключено с чисто дарственным намерением. Какие бы мотивы в этом случае ни руководили должником, - как только обещание дано, - обязательство возымело силу вне всякого отношения к этим мотивам.

Между тем, подобные сделки в деловой жизни играют только значительно подчиненную роль. Юридические акты, которые в огромном большинстве случаев действительно преобладают в обширной области обязательственного права, - это договоры, предпринимаемые обязанною стороною в ожидании какого-либо эквивалента от ее соконтрагента. Отсюда само собой ясно, какая несправедливость проистекала бы в том случае, если б веритель мог ссылаться на данное ему обещание, оставляя в обосновании своего иска совершенно в стороне ограничение обязательства, которое вводится в дело благодаря вопросу об эквиваленте. На это можно сделать то возражение, что должнику, давшему обещание, всегда открыта возможность осуществить свое предположение об эквиваленте при этом обещании путем exceptio против иска, начатого верителем, так что незачем возлагать на этого последнего обязанность входить в исковом прошении в какие-либо указания об эквиваленте. Однако ясно, что такое возражение неосновательно. В самом деле, только предоставляя должнику право самому выдвинуть этот вопрос и не связывая в этом отношении ничем верителя, законодатель мало чем помог бы интересам должника. Удастся ли должнику привести необходимые доказательства по вопросу об этом эквиваленте, - покоится в каждом отдельном случае на целом ряде самых различных обстоятельств, между тем как факт данного им обещания стоит твердо и не подлежит никакому сомнению. При таком положении дела должник весьма часто будет осуждаем к исполнению в пользу верителя, не получив в свою пользу никакой эквивалентной praestatio.

Это неблагоприятное положение должника является неизбежным последствием того, получившего общее признание, процессуального порядка, по которому истец обязан ссылаться только на те моменты, на которых он строит свое право, тогда как юридические факты, предоставляющие права ответчику, могут быть вполне игнорируемы истцом. Применение этого принципа влечет за собой возможность для истца-верителя обходить в исковом прошении полным молчанием свою обязанность к доставлению эквивалента. Подобная точка зрения может быть объяснена только крайне формальным взглядом на дело. Право требования 100 рублей считают постоянно носящим одинаковый характер, без всякого внимания на то правоотношение, из которого, в каждом отдельном случае, веритель выводит это право. Однако даже поверхностный взгляд на отношения действительной жизни тотчас убеждает нас в том, что обыкновенно имеет место противоположный случай. На самом деле встречаются самые разнообразные вариации совершенно в зависимости от обстоятельств конкретного случая. Конечно, если предпринята сделка чисто дарственного характера, то ее номинальная ценность будет вполне соответствовать действительной. Но ведь это бывает так редко. В огромном большинстве случаев, для того, чтобы получить ясное представление об экономическом значении того или другого договорного обязательства, - следует произвести процесс вычитания двух различных ценностей: прав, предоставляемых договором той или другой стороне. То могут быть равноценности, но может, конечно, получиться и остаток. Я не буду приводить примера найма, купли-продажи и мн. друг., - в подтверждение моей мысли, я укажу только, что то же самое имеет место и при односторонних договорах. Как часто, например, односторонний договор займа заключается займодавцем только потому, что он сам состоит должником заемщика по другой сделке! Таких примеров можно было бы привести весьма большое число. Само собой понятно, насколько ошибочной представляется, после принятия во внимание настоящего положения дела, общераспространенная точка зрения, что кредитор-истец выполнил обязанность субстанциировать иск, если он просто-напросто привел тот факт, который только при наличности известных ближайших обстоятельств может повлечь за собой желамые юридические последствия. Он должен в исковом прошении точно констатировать наличность этих ближайших обстоятельств, и, лишь по выполнении им этого требования, суд в состоянии выяснить характер утверждаемого им права[85].

Правда, до известной степени истец может быть освобожден от применения к нему выставленного мною строгого правила. Не требуется точного приведения доказательства всех положительных и отрицательных условий для существования принадлежащего ему права требования. Он должен привести доказательство наличности только нормальных моментов, необходимых с этой точки зрения, между тем как является - уже делом ответчика - сослаться на более экстраординарные обстоятельства, долженствующие лишить указанные нормальные моменты их обычного действия, и привести доказательства в пользу действительного существования подобных чрезвычайных обстоятельств. Предположение одной из сторон - получить эквивалент за причиненное юридической сделкой уменьшение ее имущества - не может быть подведено под понятие таких экстраординарных моментов. В противном случае пришлось бы считать нормальным случай дарения, но этим, как я уже указывал, мы неизбежно впали бы в противоречие с тем, чему учит нас даже поверхностный взгляд и наблюдение явлений действительной жизни. Вот почему веритель, становясь истцом, обязан - или доказать, что имеет место исключительный случай дарения, или изъяснить ближайший характер предположений об эквиваленте - для того, чтобы изображаемое в исковом прошении право получило определенный характер и содержание.

Итак, должно быть положительным образом признано, что веритель не имеет права вырывать данное ему должником обещание какой-либо praestatio из той органической связи, в которой это обещание выступает в действительности. Кроме того следует заметить, что выделить обещание, данное должником, от эквивалентного обещания в его пользу представляется подчас делом крайне трудным. Я оставляю совершенно в стороне тот случай, когда обещание дано в известной, строго определенной форме. Здесь произвести соответствующую операцию гораздо легче, конечно [86]. Но во всех других случаях, когда обещание не может быть, по своей внешней форме, отделено от остального изъявления воли, такое отделение носит иногда чрезвычайно сложный характер. Уже вопрос о том, имело ли в подобном случае место окончательное заключение договора или только приготовительные к нему действия, - вызывает на практике много сомнений. Но здесь можно еще найти соответствующий критерий различия в уяснении того обстоятельства - разрешен ли окончательно вопрос об эквиваленте или нет[87], и в первом случае принимать наличность юридического акта, а во втором - только приготовительных к нему действий. Гораздо труднее, при отсутствии строго определенной формы для договора, отделение обещания в качестве основания для права верителя - от остального изъявления воли. Должник, напр., говорит следующим образом: "чтобы получить a, я обещаю b". В действительности здесь имеются два самостоятельных момента: 1) обещание известной praestatio (b), 2) выражение желания получить за это эквивалент (a). Отсюда само собой понятно, что как только один из этих, обусловливающих друг друга, моментов отпадет, - сама сделка также отпадает: . Как только обещание должника - совершить что-либо в пользу верителя - вырвано из этой органической связи, - оно делается тенью, лишенной плоти и крови. Как же утверждать, что веритель должен иметь право ссылаться на эту тень, ограничиваясь только указанием, что должник ему обязался к совершению известной praestatio! Не уподобится ли этим веритель лицу, которое сделало точный доклад того, что говорил какой-либо оратор, но только с пропуском знаков препинания?

Таким образом, обязательству придается известное значение только в связи с изъяснением кредитором того, что называется causa этого обязательства. Этот порядок коренится столь глубоко в самом существе дела, что может быть выставлена общая презумпция в пользу наличности такого порядка в каждом отдельном случае. Для законодателя было бы, кроме того, делом чрезвычайно трудным - ввести в действие нечто совершенно противоположное. Не говоря уже о материальной несправедливости, которая была бы неизбежным последствием этого, - применение такого закона означало бы устройство каменной стены между обещанием должника - совершить в пользу верителя какое-либо действие - и тем экономическим отношением, только часть которого оно составляет. Согласно всему выше изложенному, в пользу этого нет ни малейшего основания, так что законодатель установил бы весьма значительный произвол, если бы освободил верителя от обязанности приводить в исковом прошении указание на существование при юридическом акте известного каузального момента (causa в субъективном смысле), т.е. наличности для должника какого-либо эквивалента или сознательного отрицания такового.

В современном гражданском праве в Германии вопрос разрешается именно в указанном нами смысле. Отличительная черта его, в сравнении с римским гражданским правом, заключается, между прочим, в том, что стипуляция вовсе прекратила свое существование, так что договорные обязательства уже совершаются вне определенной формы. Этим, вместе с тем, были даны известные границы для распространения абстрактных обязательств в общепринятом смысле этого слова. Формальный договор не должен необходимо являться абстрактным, но, наоборот, абстрактный договор может быть только формальным[88]. В своем месте мы дадим доказательства в пользу такой точки зрения, а здесь ограничимся только указанием того громадного значения, которое имело в интересующем нас вопросе отпадение стипуляционной формы.

Но, может быть, обещание должника, - хотя бы оно и не было заключено в форме стипуляции, - способно каким-либо иным путем быть точно констатированным, - и не дает ли это верителю возможность обойти каузальный вопрос полным молчанием? Правда, обещание, - будет ли оно стипуляционным обещанием или нет, - во всяком случае, является событием, которое может быть, при известных условиях, вполне изолировано, но это еще ничего не значит. Оно не есть, как я все время стараюсь показать, самостоятельное событие, а потому и не может в изолированном виде быть основанием юридических последствий. Никогда нельзя сказать, что обещание должника - совершить известное действие в пользу верителя - во всяком случае сопровождается тем эффектом, на который оно рассчитано. Все дело всецело зависит от характера того обязательственного правоотношения, часть которого обещание составляет. В виде общего правила это - веритель, который должен указать на существование при договорном обязательстве каузального момента. Только по исключению он освобождается от такой обязанности. Когда такие исключения на практике имеют место - представляет одну из главных задач моего настоящего труда. Пока является вполне достаточным сказанного нами о causa в субъективном смысле, чтобы определить предмет настоящего исследования. Оно, как показывает само заглавие, имеет в виду "абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном гражданском праве". Что же такое "абстрактное обязательство"? После предыдущих замечаний определение может быть составлено без малейшего на то труда. Когда веритель, как это бывает по общему правилу, должен указать в исковом прошении характер causa при той конкретной юридической сделке, из которой он выводит свое исковое притязание, - мы имеем "материальное обязательство". Если же подобной обязанности на верителе, по исключению, не лежит, - то перед нами - "абстрактное обязательство".

В римском праве абстрактным обязательством была, в этом смысле, как известно, стипуляция. Отпадение стипуляционной формы могло обусловить последствия двоякого рода: или все договоры, хотя бы бесформенные, приобрели ту же самую силу действия, какую прежде имела стипуляция, или же, вместе с падением формы, наступило прекращение связанного с стипуляцией юридического действия. Из этих двух возможностей на практике имела место вторая: все договоры, насколько нет налицо формы, которая бы вступила на место стипуляции, явились в роли материальных договоров[89]. Такой процесс имел место в Германии почти повсеместно, где произошла рецепция римского права.

Обращаясь к другому главному элементу, из которого, кроме римского права, сложилось современное германское гражданское право, т.е. к так наз. "немецкому праву" (Deutsches Privatrecht), - мы должны будем сделать слудующие замечания. Немецкое право требует, точно так же, как английское, для возникновения договорного обязательства - или облечения его в известную форму, или же наличности известных фактов, которые обосновывают обязанность должника более с деликтной, чем с договорной точки зрения. Обещание, не облеченное ни в какую форму, стояло совершенно лишенным юридической силы[90].

Вводить какие-либо постановления в современное законодательство в подобном древнегерманском вкусе - означало бы сделать попятный шаг в историческом развитии. Вот почему новое гражданское уложение в § 719 прямо определяет, что для "абстрактного долгового обязательства" следует выставить требование, чтобы обещание должником известной praestatio в пользу верителя носило вполне самостоятельный характер, а для этого, в свою очередь, указана необходимость облечения обещания в строго определенную форму, каковой является - письменная.

Предыдущее изложение привело нас к тому результату, что истец-веритель должен выводить принадлежащее ему право требования не из "обещания" со стороны ответчика, а из целого экономического отношения, в котором "обещание" составляет только отдельный член[90]. Что же касается до более подробных правил относительно "субстанцирования" верителем иска с точки зрения каузального момента, - то едва ли можно выставить такие общие правила. Можем, однако, на этот счет сделать одно замечание руководящего характера. Следует постоянно обращать внимание, какие сведения по поводу каузального момента могла себе составить каждая - из участвующих в обстоятельственном правоотношении сторон и к каким сведениям она имела доступ. Так как каузальный момент наибольший интерес имеет для должника-ответчика, то именно у него следует предполагать наибольшее скопление сведений по этой части. Вот почему истец вправе делать самые общие указания causa obli-gationis, а уже ответчик сам должен входить, буде это потребуется, в ближайшие по этому поводу объяснения. Даже самых общих обозначений со стороны истца, как, напр., наиболее часто употребляемое "за доставление товаров", в некоторых случаях вполне достаточно для субстанцирования иска. Выставить на этот счет какие-либо более общие правила, повторяем, решительно невозможно.

Указание кредитором на существование каузального момента в каждом конкретном случае мы обозначили термином causa в субъективном смысле. В этом последнем значении слово употребляется для выражения действительной реализации эквивалента. Эта реализация отнюдь не должна произойти непременно одновременно с исполнением должником своей обязанности, что, конечно, может иметь место, но далеко не необходимо. Одновременное наступление указанных двух моментов бывает иногда даже делом положительно невозможным; а в том случае, когда такая возможность - налицо, - стороны - иногда умышленно, по тем или другим соображениям, не хотят ею воспользоваться. Так весьма легко может случиться, что должник считает свое требование эквивалента достаточно обеспеченным иным способом, так что не придает значения безусловной зависимости исполнения своей обязанности от получения эквивалента, и эта зависимость дает ему возможность задержать первое, чтобы вызвать скорейшее получение второго. С другой стороны, кредитор является в высокой степени заинтересованным в том, чтобы осуществление его права требования было поставлено свободным от разрешения, могущего по временам сделаться очень трудным и запутанным, вопроса о том, точно ли он исполнил свою обязанность по части эквивалента или нет? Таким образом, вопрос о том, насколько исполнение должником его обещания в пользу верителя зависит от реализации каузального момента, - представляет собой такой вопрос, при разрешении которого внимание должно быть обращено, во-первых, на то, возможна ли такая зависимость, и во-вторых, составляет ли это желание самих сторон.

Представим себе, что вопрос получил отрицательное решение, т.е. признана в известном конкретном случае полная свобода для кредитора - осуществлять исковым порядком свое право требования, без различия, исполнен ли эквивалент или нет. Это, в свою очередь, наводит на мысль, зачем в таком случае требовать от кредитора causa в субъективном смысле, т.е. обязывать его указывать наличность каузального момента, когда осуществление этого последнего (causa в объективном смысле) вовсе не является существенным в вопросе об осуждении должника по иску, начатому верителем? Между тем, подобное сомнение - неосновательно. Указание кредитором causa в исковом прошении является делом действительно необходимым, без различия, отводится ли неисполнению или исполнению этой causa - в данном конкретном случае - какое-либо значение или нет. В самом деле, это указание необходимо уже потому, что, не будь его, суд часто был бы поставлен в крайне затруднительное положение, - как характеризовать само право требования кредитора, так как оно составляет только часть единого экономического целого, и его настоящий характер выступает вполне ясно и определенно только в связи с другими частями. Кроме всего этого, без указания causa - право требования не может получить того оправдания, которое оно получает при наличности такового. Суд не может видеть без такого указания, действительно ли обязательство или нет, - ибо, как говорят французы, - . В этом то и заключается необходимость указания causa вне зависимости от решения вопроса о ее реализации.

Вопрос о реализации каузального момента представляет на практике немало трудностей. Самым простым является случай, имеющий место в римском праве - при так называемых реальных договорах. Так как осуществление этих последних заключается в исполнении должником обязанности реституции вещи, то в действительности такое осуществление не может воспоследовать прежде, чем доказано, что та вещь, которая должна быть возвращена, - на самом деле была передана должнику, т.е. прежде, чем будет доказан факт реализации того эквивалента, ожидание которого побудило должника заключить юридическую сделку. Если в современном гражданском праве можно было бы констатировать явление, аналогичное римским реальным договорам, то следовало бы применить ту же самую точку зрения. Она имеет место также при отношениях, похожих на contractus reales innominati. Особенность этих последних состояла, как известно, в том, что простое соглашение сторон не имело здесь обязательной силы, но обязанность для одной стороны возникала в тот момент, когда другая сторона исполнила свою эквивалентную обязанность. Правда, в настоящее время одно соглашение является в подобных случаях вполне достаточным - для придания ему юридического действия - без того, чтобы была необходимость еще в наступлении последующего реального момента. Однако несколько похожее отношение может всегда иметь место и теперь. Представим себе, напр., такой случай, когда между двумя лицами состоялось соглашение, по которому только одна из сторон (А) взяла на себя обязанность исполнить что-либо в пользу соконтрагента (В), если со стороны этого последнего воспоследует реализация какого-либо эквивалента, так что предоставляется совершенно его свободному выбору - хочет ли он совершить эквивалентную praestatio или нет. Так как лицо А не имеет при такой комбинации - для достижения эквивалента - самостоятельных юридических средств защиты, - то оно было бы поставлено в совершенно беспомощное положение, если бы данное им обещание не было сделано абсолютно зависимым от реализации эквивалента лицом В.

Такие отношения представляют, однако, в современном гражданском обороте до известной степени редкость, - хотя, конечно, всегда могут иметь место. По общему правилу, каждая из сторон обязывает себя перед другою обещанием обмена взаимных praestationes, так что не может быть и речи о ее лишенном юридической защиты положении. Ясно, однако, что, даже и в этом случае, обеспечение ее интересов может очень часто оказаться весьма проблематичным и что для нее, во всяком случае, гораздо выгоднее обеспечить себя также - другим способом, сделав исполнение своего обещания зависимым от исполнения обещания соконтрагента, - а потому в высокой степени важно - выяснить, в каких случаях это является возможным. То обстоятельство, что в настоящее время нет "реальных контрактов" в римском смысле этого слова, - говорит только то, что действительность современного договорного обязательства не обусловлена по неизбежному предписанию закона реализацией эквивалента в пользу другой стороны тем лицом, которое основывает на таком обязательстве свое право требования. Но это, само собой понятно, не исключает никоим образом возможности, чтобы действие договора по самому его содержанию было в известной степени поставлено в зависимость от подобной реализации[91]. В самом деле, если при заключении договора стороны, давая друг другу взаимные обещания, обмениваются только потенциальными ценностями, - то это еще не значит, что когда должник исполнит лежащую на нем обязанность и доставит таким образом верителю действительную ценность, - он захочет по-прежнему ограничиться той потенциальной ценностью, которую представляет для него ожидание эквивалента. Напротив, в весьма многих случаях, - вполне естественно и справедливо, чтобы обязанная сторона даже не могла быть принуждаема к предпринятию такого решительного экономического шага, каковым является исполнение обязательства, - не видя в то же время себя в окончательном обладании выгодой, составляющей предмет эквивалента. Вот почему необходимо в каждом отдельном случае, - кроме того вопроса, является ли одно обещание в зависимости от другого, - точно исследовать также вопрос - насколько исполнение одной стороной ее обязанности составляет condicio sine qua non для требования от другой стороны исполнения обязанности, лежащей на этой последней.

Этот вопрос можно выразить несколько иначе. Дело в том, что чем больше юридических средств имеет должник для достижения эквивалента, - тем более ценности приобретает его право на этот эквивалент. Таким образом, подлежащий исследованию суда вопрос собственно заключается в том, должен ли должник иметь такой юридически больший эквивалент, или, напротив, он должен довольствоваться одним обещанием верителя в этом смысле и правом требовать возмещения убытков при исполнении этого обещания? Решение вопроса, повторяем, зависит от особенностей обстоятельств при каждом отдельном случае. Так, напр., тогда как при купле-продже дается exсеptio non adimpleti contractus против требования продавца об уплате цены, - при договоре найма, наоборот, наниматель помещения не имеет подобного возражения против требования хозяином наемной платы. Можем, однако, указать по этому поводу некоторые правила, носящие, впрочем, только руководящий характер. Если для исполнения обещания назначен определенный день и если этот день, по содержанию договора, может наступить прежде, чем реализация эквивалента в состоянии воспоследовать, - то такая реализация не составляет необходимого условия для осуществления верителем принадлежащего ему права требования. То же самое следует сказать, если нельзя с уверенностью определить момент осуществления эквивалента, а для исполнения главной обязанности назначен точный срок, разве бы только и та и другая praestatio по своей природе требовала одновременного обмена, или если бы такой обмен был обусловлен существованием на этот счет юридического обычая. Напротив, если день исполнения обещания должен наступить после того момента времени, когда будет дан эквивалент, - то на истце лежит ответственность доказать действительную реализацию эквивалента в качестве необходимого основания для своего иска. Однако и это правило, подобно всем выставляемым здесь правилам, не имеет безусловного применения. Так, напр., если требование эквивалента страдает неопределенностью, тогда как обязанность должника вполне выяснена, - то эта последняя должна быть выполнена без всякого отношения к вопросу об эквиваленте. Если, наконец, исполнение должником своей обязанности и осуществление в его пользу эквивалента, по содержанию акта, должны быть предприняты одновременно, - как это бывает, напр., весьма часто при договоре купле-проджи, - то доказательство реализации эквивалента входит в обоснование иска. Относительно всех этих правил мы с особенным ударением повторяем, что они имеют только руководящее значение и потому должны уступать ясно выраженной сторонами противоположной воле.

После этих общих замечаний делаются понятными предмет и задача настоящего труда. Мы видели из данного нами несколько выше определения "абстрактного обязательства", что и при этом последнем речь идет вовсе не о том, чтобы признать отсутствие каузального момента. Обязательство, каково бы оно ни было, - не может существовать без , ибо разумный и вполне нормальный человек не будет уменьшать своего имущества, не ожидая за это какого-либо эквивалента, - разве только его побуждает к подобной деятельности чисто дарственная цель, - но в этом последнем случае она и будет составлять "causa obligationis". Существует "causa" при каждом договорном обязательстве, будет ли последнее абстрактным или материальным - безразлично. Наша задача в том именно и заключается, чтобы войти в подробное рассмотрение вопроса о функциях "causa" при абстрактных и материальных договорах в римском и современном гражданском праве. До сих пор мы установили только тот основной принцип, что при абстрактных обязательствах веритель вовсе не обязан давать указания каузального момента, как он должен это делать при материльных обязательствах. Остальное - дело последующего изложения.


Примечания:

[85] Ср. Planck. Lehrbuch des deutschen Civilprozessrechts. I. 1887. Стр. 401.

[86] См. ниже.

[87] См. Liebe. Stipulation. Стр. 76 сл.

[88] См. Hartmann в Archiv fur die civilistische Praxis. Том 7. Стр. 241.

[89]  Hofmann.1. с. Стр. 89.

[90] Ср. Schlesinger: Formalcontracte. Стр. 14 сл.

[91] См. Hartmann в Archiv f. d. civ. Praxis. Том 77. Стр. 237.

Новости


05.01.13 Подписан закон о разграничении подведомственности между арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Подробнее
27.12.12
Совершенствование системы оплаты труда судей: сопутствующие изменения.  Читайте далее.
25.12.12
В Белгородской области упразднены Красненский и Краснояружский районные суды. Более подробная информация здесь.
24.12.12
Кижингинский районный суд Бурятии упраздняется. Подробнее.

Все новости