Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права.
3. Свойство имения, дошедшего по дару к чужеродцу и к члену того же рода. Отношение дара к выделуНа каком основании следует определять качество имущества, переходящего
по дарственной записи?
Когда даримое имущество у дарителя было родовым, вопрос этот не может
возбудить сомнение. Родовое имение запрещается дарить родственникам
или чужеродцам мимо ближайших наследников; родовое имение подлежит
дарению лишь на имя того лица, которое должно наследовать дарителю,
и в той мере, до какой простирается наследственное право (ст. 967);
стало быть даром в этом случае только предваряется наследство, и имение,
переходя к другому лицу, нисколько не теряет родового свойства, точно
так же, как не теряет его и при выделе. В этом смысле дар получает
значение выдела, и обратно выдел представляется в виде дара. В этом
же смысле следует, кажется, понимать и 1142 ст., в которой постановлено,
что имение, уступленное родителями сыну или дочери при жизни в виде
дара, после бездетной смерти сына или дочери возвращается назад к
родителям яко дар, каждому то, что от него получено было. Из редакции
этой статьи, в сравнении с предыдущей статьей и из подведенного под
нею указа 14 июня 1823 года видно, что здесь закон имеет в виду родовое
имение родителей: такое имение, сохранив качество родового при переходе
от родителей к детям, с тем же качеством должно и возвратиться к родителям,
как их собственность, как имущество наследственное (ср. примеч. к
399 ст.). Не сомневаемся, что признаки, означаемые в 1142 ст. словами:
"уступлено сыну или дочери родителями при жизни сих последних в виде
дара", - в той же силе относятся и к родовому имению, которое передано
от родителей детям посредством выдела. Закон указывает здесь не на
форму дарственной записи, но на сущность безвозмездного, дарственного
отчуждения при жизни, и потому выражается словами: в виде дара. Выражение
указа еще определеннее: "когда имение есть родовое, уступленное сыну
или дочери родителями при жизни сих последних и могущее почитаться
даром от них детям". Очевидно, что при выделе именно имение уступается
родителями при жизни и может вполне почитаться даром от них детям;
ибо от воли родителей зависит удержать при себе имение, хотя и родовое,
до кончины, и даже вовсе лишить своих наследников этого посредством
продаж чужеродцу; этой-то свободою распоряжения родители и поступаются
в пользу детей, передавая им имение при жизни. Стало быть, здесь в
выделе выражается именно тот дарственный характер уступки, о котором
упоминает закон.
Но как смотреть на благоприобретенное имение дарителя, когда оно
по дарственной записи переходит не к чужеродцу, а к члену того же
рода? Остается ли имение в таком случае благоприобретенным или становится
родовым? Закон не разрешает этого вопроса положительно, указывая только
некоторые, неполные данные к его разрешению. С первого взгляда казалось
бы, что такое имение следует признавать родовым. В 397 статье сказано,
что благоприобретенным имением почитается то, которое досталось покупкой,
дарственной записью или другим укреплением из чужого рода. Не следует
ли заключить отсюда, что и, наоборот, родовым почитается то, которое
досталось каким-либо укреплением из своего рода? С другой стороны,
в 399 статье сказано, что родовым делается благоприобретенное имущество,
когда оно переходит по завещанию к члену рода, который имел бы по
закону право наследования; а духовное завещание есть тот же дар, только
вступающий в силу по смерти дарителя (991 ст.).
На этих соображениях нельзя, однако же, остановиться. Основательнее
думать, что благоприобретенное имение не делается родовым от того
только, что поступает по дару к члену того же рода, к которому принадлежит
даритель. Во-первых, из правила, выраженного во 2 п. 397 статьи, не
следует само собой, по противоположению, другое правило о том, что
все, каким бы то ни было способом доставшееся из своего рода, непременно
делается родовым, и закон не признает такого правила в общей силе.
Имение благоприобретенное, купленное у родственника, не делается родовым;
точно так же нет основания признавать родовым и подаренное родственнику.
Имение, переходящее в одном роде между живыми его членами, остается
родовым, когда было родовым (ст. 399, п. 3.); но чтобы благоприобретенное
могло обратиться в родовое при переходе от родственника к другому,
для этого нужно особое условие: нужно, чтобы переход был от мертвого
к живому, был наследственным переходом или состоял в аналогии с наследством
(399 ст., п. 1 и 2). Оттого при переходе имения по завещанию закон
обращает внимание на наследственное отношение родственника-завещателя
к родственнику-приобретателю; но это свойство завещательного перехода,
в отсутствии ясно выраженного в законе правила, никак нельзя распространять
на дарственный переход. Между даром и завещанием есть сходство, но
это сходство касается признаков далеко не существенных: и дар и завещание
относятся к безвозмездным способам приобретения и основываются на
выражении личной воли. Но между тем и другим есть существенное различие,
которое именно в предлежащем вопросе весьма значительно. Дарение осуществляется
при жизни дарителя; и потому идея дарения не только не имеет аналогии
с идеей наследства, но совершенно противоположна ей. Имущество отчуждается
дарителем безвозвратно, право собственности переходит решительно и
окончательно при жизни дарителя. В понятие о дарении вовсе не входит
мысль о родственной связи, о родственном побуждении, о преемстве по
крови: все это в дарении мотивы возможные, но случайные, не необходимые.
Напротив, юридическая, существенная особенность завещания состоит
в том, что оно осуществляется лишь по смерти завещателя, и представляет
потому явную аналогию с наследством. Переход имения по завещанию вообще
уподобляется наследственному переходу: уподобляется вполне и безусловно,
когда завещается родовое имение родственнику; уподобляется при известных
условиях, когда родственнику завещается благоприобретенное имение.
Именно закон предполагает и в завещании родственные мотивы со стороны
завещателя, но и ими одними еще не довольствуется, когда дело идет
об определении родового качества имения у приобретателя по завещанию.
Для этого закон требует полной аналогии завещательного перехода с
наследственным, требует, чтобы личные, родственные мотивы завещателя
сходились с мотивами самого закона в наследственном праве, чтобы между
завещателем и преемником по завещанию существовало не просто родственное,
но наследственное отношение, чтобы преемник имел по закону право наследовать
после завещателя (ст. 399, п. 2). Тогда, в минуту перехода, завещанное
имение облекается свойством наследственного, родового. Но когда благоприобретенное
имение переходит по дару, при жизни дарителя, хотя бы и к родственнику,
родственное отношение лиц не имеет перед законом значения по сущности
дара: само переходящее имение не носит на себе печати дара, и в самом
переходе нет ровно никаких признаков наследственности: он совершается
подобно сделке гражданской, посредством единовременного соединения
двух воль: воли дающего с волей принимающего, между живыми людьми.
Имение переходит от живого к живому, и после перехода остается столь
же свободным от связи с родом одаренного, как было до перехода свободно
от связи с родом дарителя (ср. Касс. реш. 1879, N 58).
Мы говорили выше о выделе и упоминали о дарственном свойстве выдела.
Но если выдел имеет отчасти свойство дара в большей или меньшей степени,
смотря по тому, родовое ли имение выделяется или благоприобретенное,
то из этого не следует еще, что всякий дар между родственниками имеет
значение выдела. Всякий выдел может быть назван даром, но это не простое
дарение, а дарение со специальным, ясно выраженным намерением выделить
из наследственного фонда часть в пределах законной меры, или без всякой
меры, лицу, которое имеет право наследовать после выделяющего. Где
выражено намерение выделить, там мы видим выдел, и с выделом соединяем
мысль о наследственности; где оно не выражено, а есть только признаки
дара, там мы вправе видеть только дарение (благоприобретенного имения)
безо всякого отношения к наследственности. Рассматривая выше правило
1142 ст. о возвращении имения от бездетного сына родителю, мы не отличали
дара от выдела; но там это было возможно, потому что речь шла исключительно
о родовом имении, уступленном родителями детям, ибо в отношении к
родовому имению дарение совершается на условиях, одинаковых с выделом
и законным наследством. |